YouTomb:被Youtube删除的视频
YouTomb是MIT的一个名为自由文化的学生组织建立的网站,专门追踪因为收到根据DMCA发出的版权通知而被YouTube删除的视频。这个网站上保留了每个被删除的视频的截屏图,还有一些与删除视频的原因有关的信息。
YouTomb是MIT的一个名为自由文化的学生组织建立的网站,专门追踪因为收到根据DMCA发出的版权通知而被YouTube删除的视频。这个网站上保留了每个被删除的视频的截屏图,还有一些与删除视频的原因有关的信息。
我想,既然是公安,那一定是专门获得了微软的许可才会使用的——不然怎么会不仅仅是厦门,而是全国许多地方的叔叔阿姨都使用类似的标识呢?
广东省:

福建省:
杭州:
辽宁:

查看更多地区的类似标识,请在GOOGLE图片搜索中搜索“报警岗亭”。
当然,假如,注意我说的是假如,没有取得微软的许可,也不必着急,这个官司要真打起来,排除了其它因素只讲法律的话,也还是很有值得一争的地方。呵呵。
Jacobsen v. Katzer案评述(二)
本案跟中国有什么关系
点此看《Jacobsen v Katzer案评述(一):焦点何在》.
2008年8月13日美国联邦上诉法院作出Jacobsen v. Katzer案的判决后,互联网上争相报告这个新闻。光我订阅的英文Blog中,当天就有四五个帖子,颇有点弹冠相庆的感觉。我看了这个案子以后,觉得跟咱们没什么太大的关系,没想到短短几天,中文互联网上对这个案子的报道也铺天盖地,就好像真的它有多重要一样。既然如此,那么我们就分析一下:这个案子对中国的程序员、软件开发商有什么影响。
为了节省阅读时间,先说明一下答案:没什么太大的影响。如果你读过我前面一篇帖子《Jacobsen v Katzer案评述(一):焦点何在》,并且从中也得出了和我一样的答案,或者如果你纯粹是基于对豆豆哥哥的专业水平的信任,那么基本可以不看下面的东东了。
Jacobsen v Katzer案评述(一)
本案的焦点到底是什么
2008年8月13日,美国联邦上诉法院对Jacobsen v. Katzer案作出一份判决。有人看到Lawrance Lessig的博客上就此事贴出一篇名为《重大新闻》(Huge and Important News)的日志,就想当然地附会为:“对于软件作者来说,开源协议是有保障的,作者受到法律保护;对于软件用户来说,使用免费得到的开源代码,并不意味你可以为所欲为,如果违反了原始协议,一样会受到法律惩罚”。更有国内的众多转载者将此事的标题错误地写为《美国法院首次承认开源协议是著作权》(自己用这行字搜索下看就知道有多少以讹传讹了)。这些表述相当地不专业,而且非常混淆视听。这里稍微说明一下。
Jacobsen v. Katzer案讲的是什么呢?事情很简单,J同学开发了一个软件,并且将这个软件的代码公开在一个特定的开源社区上供人们自由复制、修改和传播,但在下载的内容中,附有一个名为Artistic Lisence的开源协议。这个协议允许你自由地复制、分发和更改J同学的软件,但有两个前提:一是清楚地说明你所作的更改与J先生提供的标准版本的软件有什么不同;二是至少满足以下条件之一:
此外,J同学还要求任何基于J同学的软件所开发的新软件的软件包中包括以下内容:
K同学有一天见到J同学做的软件,非常喜欢,就把这个软件的内容合并到了他自己开发的软件中,然后予以出售,并且他没有按照上述要求允许别人自由地修改软件,也没有将他所开发的新版本放在J同学指定的开源网站上供大家下载,更没有作出有关这个软件与J同学的软件有什么区别的说明,也没有在自己的软件包内提供上述内容。
于是J同学怒了,把K同学告上了法庭。为了节省律师费,J同学选择以K同学侵犯版权为由起诉(在美国,如果违约之诉,无论输赢,一般是由纠纷双方各自承担自己的律师费的,而如果是侵权之诉,则一旦确定属于侵权,就可以让侵权人承担被侵权人的律师费)。由于K同学承认其的确使用了J同学的软件源代码,所以J同学向法院提出申请,要求法院发布临时禁令(preliminary injunction),禁止K同学对其新版本的软件作出任何分发。
对于这项申请,地方法院没有予以支持,因为他们认为这个案件所涉及的不是版权侵权,而是合同违约。而根据法律规定,只有版权侵权才可以颁发临时禁令,而合同违约则不存在临时禁令问题。因此驳回了J同学的申请。接着,J同学就此问题提出了上诉。而我们所讨论的美国联邦上诉法院的判决,就是针对这个上诉作出的。所以,这个案子的争议焦点不是违反开源协议的行为要不要负法律责任的问题,而是这种行为属不属于版权侵权的问题。
一审法院的理由是:
J同学的开源协议既允许使用者逐字地复制他的软件,也允许使用者以任何形式修改这个软件,其中也包括将这个软件作为一个更大的软件的一部分予以分发。这个协议明确地许可公众中的任何成员使用和分发J同学的软件。因此这是一个故意设置的、非排他性的许可,而根据1999年的太阳微诉微软公司案(Sun Microsystems, Inc., v. Microsoft Corp.),这种非排他性的许可实际上构成了放弃版权,因而也就不能使用专门针对版权侵权而设置的临时禁令了。此外,在美国版权法中,署名从来就不是版权所考虑的问题,所以要求署名也不是版权性质的许可条款,所以对K先生来说,只存在违约的问题,而不存在侵权的问题(因为版权已经通过上述非排他性的许可协议被放弃了)。
上诉法院的理由是:
根据S.O.S., Inc. v. Payday, Inc.等等案件,如果一份版权协议中限制了行为人的行为的范围,而行为人的行为超出了这个范围,那么版权人就可以提起版权侵权诉讼。尽管美国版权法只保护财产性权利,但即使是在财产性权利方面,开源软件的作者也不是当然地就没有财产性的追求。开源协议中所设定的上述种种限制,对于软件作者保留他们从后续开发中获得利益的能力至关重要。并且,在本案所涉及的开源协议中,J同学已经清楚地说了:如果谁要是希望与我以其他方式达成版权许可,请直接与我联系。所以说,上述协议中的条款不仅仅是“合同义务”,而且还是“授权条款”,所以地方法院应该对此案是否
综上,Jacobsen v. Katzer发展到现在,所讨论的只是一个问题:K同学的行为究竟是侵权行为,还是违约行为。与此相对应的,J同学在软件包中所附带的开源协议中的上述条款,对K同学来说究竟仅仅是一种合同义务(covenant)还是同时又是一种许可条件(condition)。一审法院给出答案是前者,上诉法院的答案则是后者。换句话说,本案的关键不在于行为是否要承担法律责任——这一点谁都没否认过,而在于要承担什么法律责任。如此而已。
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小知识:临时禁令
指对明显侵害知识产权的行为,权利人或利害关系人在对侵权行为进行诉讼前,可以向法院申请先行制止侵权行为,而只要该申请满足一定的条件,那么法院就可以在没有对侵权纠纷进行实质审理的情况下,发布禁令,制止行为人的行为。这种诉前禁令措施,是各国根据TRIPS第50条的规定而建立起来的、对知识产权进行额外保护的制度。
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║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │文│秋║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │字│笔║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │变│法║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │竖│,║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │排│尝║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的│试║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │功│一║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │能│下║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │。│横║
║ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │排║
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《明报》是香港公信第一的报纸,以下是它今天的几个报道摘要:
* 奧運開幕日在電視機出現的廿九個腳印煙花其實是特效。工作小組人員高曉龍近日透露,事實上當時放了這29個腳印煙花,但考慮負責轉播的北京奧運會轉播有限公司受限於天安門廣場的禁飛令及危險性,航空拍攝飛機無法一路跟隨29個煙火腳印,最後決定用電腦3D動畫代替航拍實景,這個決定得到北京奧組委和國際奧委會的同意……電視觀眾在家中看到的55秒影像都不是真的,只有最後一步跨入鳥巢的「腳印」是實景拍攝。
* 在開幕禮當日,电视转播使用了部分錄下的煙花錄影片斷。奥组委发言人王伟表示,在開幕式當天,從北京城從南邊到北邊都放了煙花,那天晚上可能清晰度不高,一些錄下的錄影可能被使用了。
* 北京奧運安排啦啦隊做觀眾。北京奧組委表示,大批啦啦隊員被運進奧運場館,以填補空座位,並增添場內氣氛。儘管所有的門票都已售出,但許多賽事的首輪比賽出現了許多空座位,其中包括沙灘排球。組委會安排身穿黃色T恤的啦啦隊員,填補座位……在奧運比賽首日,一些場館出現過多的虛席使組委會受到批評。王偉解釋說,這是由於惡劣的天氣,以及大批的贊助票未被使用。